專利權侵權構成要件是什麼?
一、專利權侵權構成要件是什麼?
(一)侵犯的對象應是在我國享有專利權的有效專利
即首先是中國專利,而不是其他國家的專利,因爲專利是有地域性的,依據某國或某地區的法律獲得的專利權,只能在該國或該地區有效,並受到保護。其次,專利是有有效期的,在我國發明專利的有效期是20年,實用新型和外觀設計是10年,只有在保護期內專利權人才有獨佔權,如果過了有效期,則該發明創造就進入了共有領域,任何人都可實施,也就不存在專利侵權問題了。另外,如果專利因爲其他原因被撤銷或被宣告無效,則該專利被視爲自使不存在,因此即使有他人實施也不夠成專利侵權。
(二)有違法行爲存在
即行爲人未經專利權人許可,有以營利爲目的實施專利的行爲。但應該注意的是我國《專利法》第63條規定了五種不認爲是侵權的行爲,包括:
1、專利權人制造、進口或者經專利權人許可而製造、進口的專利產品或者依照專利方法直接獲得的產品售出後,使用、許諾銷售或者銷售該產品的;
2、在專利申請日前已經制造相同產品、使用相同方法或者已經作好製造、使用的必要準備,並且僅在原有範圍內繼續製造、使用的;
3、臨時通過中國領陸、領水、領空的外國運輸工具,依照其所屬國同中國簽訂的協議或者共同參加的國際條約,或者依照互惠原則,爲運輸工具自身需要而在其裝置和設備中使用有關專利的;
4、專爲科學研究和實驗而使用有關專利的;
5、爲生產經營目的使用或者銷售不知道是未經專利權人許可而製造並售出的專利產品或者依照專利方法直接獲得的產品,能證明其產品合法來源的,不承擔賠償責任。
以上五點即是專利侵權責任的例外規定,如果行爲人不能此作爲抗辯理由,則應當認定行爲人構成專利侵權,並依法承擔責任。
(三)行爲人主觀上有過錯
侵權人主觀上的過錯包括故意和過失。所謂故意是指行爲人明知自己的行爲是侵犯他人專利權的行爲而實施該行爲。如侵害人明知某產品爲專利產品,卻擅自以生產經營爲目的製造該產品;所謂過失是指行爲人因疏忽或過於自信而實施了侵犯他人專利權的行爲。如發明創造人不知自己獨立完成的發明創造與已經被授予專利權的發明創造相同,而使用或轉讓該發明創造的行爲。在專利侵權糾紛處理中,承擔侵權責任以行爲人主觀上是否有過錯爲原則,但也有例外。例如《專利法》第63條第2款的規定,即使行爲人主觀無過錯,也構成專利侵權,只是不承擔賠償責任罷了。
(四)一般應以生產經營爲目的
我國《專利法》第11條規定了發明創造被授予專利權後,除本法另有規定外,任何人不得實施其專利,而實施即是不得以生產經營爲目的。因此,以生產經營爲目的也應是判斷專利侵權的構成要件之一。
另外,關於損害結果,在專利侵權中不要求必須有實際損失爲前提。因爲權利人遭受的損失是一個較爲抽象的概念,既包括直接的損失,又包括間接的損失。前者表現爲受到的直接經濟上損失和精神權利遭到損害,還包括權利人爲制止侵權行爲所去出的直接費用。後者表現爲權利人預期合理收入的減少,即通常所說的可得利益。
二、專利侵權分類
專利侵權行爲分爲直接侵權行爲和間接侵權行爲兩類。
1、直接侵權行爲
直接由行爲人實施的侵犯他人專利權的行爲。其表現形式包括:製造發明、實用新型、外觀設計專利產品的行爲;使用發明、實用新型專利產品的行爲;許諾銷售發明、實用新型專利產品的行爲;銷售發明、實用新型或外觀設計專利產品的行爲;進口發明、實用新型、外觀設計專利產品的行爲;
使用專利方法以及使用、許諾銷售、銷售、進口依照該專利方法直接獲得的產品的行爲;
2、間接侵權行爲
行爲人本身的行爲並不直接構成對專利權的侵害,但實施了誘導、慫恿、教唆、幫助他人侵害專利權的行爲。間接侵權行爲通常是爲直接侵權行爲製造條件,常見的表現形式有:行爲人銷售專利產品的零部件、專門用於實施專利產品的模具或者用於實施專利方法的機械設備;行爲人未經專利權人授權或者委託,擅自轉讓其專利技術的行爲等。
在確定某行爲人已經滿足了專利權侵權構成要件之後,受害者必須要收集能夠證明對方滿足這些要件的證據,否則若是在法院受理此著作權糾紛後,不能夠承擔舉證責任,那麼可以認定被告並沒有侵權。若是自己無法收集證據的,也可以委託律師、私家偵探等進行證據的合法收集。
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