商標權、專利權、著作權的不同之處
(1)取得權利的方式不同
專利權只有當專利申請人向國家專利主管機關提出申請,並經該機關審批覈準後,方能產生。對於兩個以上各自獨立完成的內容相同或近似的發明申請,我國《專利法》規定,專利權授予在先申請人,有些國家專利法規定授予最先發明人。
著作權採取自動產生的原則,世界上只有少數國家要求履行登記註冊手續。著作權只強調作品表現形式的獨創性。因此,兩個以上各自獨立完成創作的作品,只要其思想內容的客觀表達形式不同,即便思想內容雷同,也可以自動產生著作權。
商標權的取得必須由申請人申請,並獲商標局覈准註冊方能產生。
(2)客體不同
專利權的客體是具有新穎性、創造性和實用性的解決某一實際問題的新的技術方案。
著作權的客體是文學、藝術和科學著述創作的客觀表達形式。
商標權的客體是區別同一商品或服務的不同生產者或經營者並表明商品或服務質量的商標標識本身,申請註冊的商標依法必須具有顯著的特徵。換言之,商標權的客體主要是一種外觀形式。如對同一美術作品在徵得其權利人同意後,用它作爲識別不同商品和表明不同商品的質量的標誌時,即爲商標;用於人們觀賞時,即可作爲著作權客體中的美術作品。
(3)權利的保護期限不同
我國《專利法》規定發明專利的保護期爲20年,實用新型和外觀設計專利的保護期均爲10年,自申請之日起算。
我國《著作權法》規定公民作品的著作財產權的保護期爲作者終生及死後50年。
著作權的客體作品,專利權的客體技術方案,一旦超過法定有效期限,進入公有領域,人們即可不經過權利的許可,不支付任何報酬而使用它們。
我國《商標法》規定的商標權有效期爲10年,但有連續續展的規定,這實際上是我國對商標權提供了無限期的保護。
二、著作權與商標權和專利權的相同點
著作權與專利權、商標權同屬知識產權,它們之間有許多相同之處。有如下幾個方面:它們的客體都是無形的財產;這些對知識產品的專有權利都是法律所賦予的;它們都具有專有性、地域性和時間性特徵。
知識產權包含專利權,著作權,商標權,三者都屬於狹義知識產權的範疇,即都屬於傳統意義上的知識產權。它們之間有許多相同之處。舉其犖犖大者,它們的客體都是無形的財產;這些對知識產品的專有權利都是法律所賦予的,而不同之處也甚多。
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