專利權和著作權的公開要求一樣嗎?
不一樣,著作權在作者作品創作完成後就會依法自動產生,不需要經過任何主管機關的審查批准。我國的公民、法人或者其他組織的作品不管是否發表,都會依法享有著作權。
著作權保護與專利權保護的不同點:
1、保護內容不同
著作權法保護形式,專利法保護創意思想。著作權法保護的是軟件的源代碼,軟件的核心內容——技術方案的創新可以申請專利,適用《專利法》來保護,這樣兩者結合使軟件得到更加完善的保護。
2、保護條件不同
著作權是自動取得,取得的時間以開發完成的時間為依據,一完成即自動取得著作權,受到著作權法的保護,對軟件的內容不進行任何的審查,無論軟件源代碼的寫得如何,即自動取得著作權/版權,受著作權法的保護。專利則必須符合專利申請的條件,需要向專利局申請,是否授予專利權需要專利局進行審查後審批。
3、保護時間不同
發明專利的保護時間為二十年,從申請日開始計算,但是受保護是在申請審批取得專利權之後,專利的審查的手續比較煩瑣,從申請到取得專利權證書一般要3年左右的時間。軟件著作權的保護時間為50年,從開發完成之日起就受版權保護。軟件在獲得專利權之前已經受到著作權法的保護,申請專利並不影響其受到著作權法的保護,有足夠的耐心去等待專利的審批。
4、兩種權利產生程序不同
世界上絕大多數國家的著作權均伴隨着作品的創作完成而自動產生,無須履行任何註冊登記手續。而相同內容的幾項發明創造只能授予一項專利,排斥了其他有相同創造成果的人享有相同權利的可能性,所以必須採取國家行政授權的方法確定權利人。專利權的產生需要專利機關的特別授權,經過申請、審查、批准、公告,頒發專利證書等程序才能產生。
5、兩者的適用領域不同
著作權所保護的作品主要涉及文學、藝術領域。而專利權主要發生在工業生產領域,與產品的技術方案息息相關。
著作權中的權利一種是人身方面的,一種是財產方面的,需要注意的是,我國的著作權是自動保護的,著作權利人的作品創作完成,就可以自動獲得著作權的,但是專利權則不同,此時專利權是需要申請的,才能被保護。
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