商標法專利法著作權法的一樣嗎?
著作權、專利權和商標權合稱智慧財產權。智慧財產權是有別於一般物權的無形的、特殊的財產,它們都具有嚴格的地域性和時限性,這是著作權、專利權和商標權相似的特性。然而著作權與專利權和商標權又是有區別的。專利權和商標權主要涉及各產業部門,習慣上統稱為工業產權,而著作權則較多地涉及文化、教育、科學研究等上層建築領域,因而有時被稱為文學產權。由於著作權、專利權和商標權保護的物件不同,因而著作權法、專利法和商標法便成為既有聯絡又有區別的3個獨立的法律體系。
商標是一個企業的產品用以區別於其他企業同類產品的一種專有的商用標記。企業對其選定的商標,在登記註冊後便享有商標專用權,非經授權,其他企業不得使用,也不得仿效或假冒其商標,否則就是侵犯其商標權。商標法正是規定商標的構成及其登記註冊管理辦法等法律規範的總稱。每種產品可能有一種商標,因此,商標的種類是難以計數的,而著作權一般不標明著作權標記。
由於著作權、專利權和商標權都是無形的智慧財產權,因此,著作權法、專利法和商標法不可能有截然分明的保護界限。例如,某科技發明的設計圖紙或產品說明書,既可視為作品而獲得著作權保護,也可當作發明成果而申請專利權保護。又如,某商標圖案既可受到商標法保護,而當圖案被視為藝術作品時,又可獲得著作權保護,這就說明,有些作品可以獲得雙重或多重的智慧財產權保護。
在我國著作權法中規定的科技作品化先置用於專利法、技術合同法等法律的唯一條款。優先的條件僅就科技作品而言。規定這一條款的目的在於保護我國的技術發明。比如說,某科研單位出資立項搞了一個科研專案並取得科研成果,顯然,這種科研成果權應歸屬該單位所有。如果發明人申請了專利,專利權也應歸屬該單位所有。但如果發明人將此成果寫成論文或專著予以發表,則該發明人(作者)應享有著作權。假如這種發明尚屬於技術祕密而不應公開發表,在這種情況下,單位不同意該作者發表作品有可能侵害作者發表權,作者不顧單位的反對而擅自發表作品,則侵犯了單位的技術成果權。對此,按照專利法和技術合同法優先於著作權法的原則,該科研單位有權禁止作者(發明人)發表洩露技術祕密的作品。
需要注意的是,如果是在日常生活中,遇到了他人侵害自己的商標權、著作權或者是專利權的,此時都是需要及時的保護自己的權益的,如果是協商無法處理的話,是可以向人民法院提起訴訟的,要及時的聘請律師。
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