商标权专利权著作权的联系与区别是什么?
商标权和专利权的区别在于客体不同,保护期限不一样,商标权和专利权的申请程序、主管部门都不一样,商标权和著作权的区别在于保护条件和要求不同,权利产生方式不一样,著作权是从作品创作出来后就受保护的,但商标权必须申请登记。我国采取自动取得原则,当作品创作完成后,只要符合法律上作品的条件,著作权即产生。
二、著作权的权利主体内容是什么?
1.著作权主体的概念
著作权的主体(著作权人)是指依照《著作权法》,对文学、艺术和科学作品享有著作权的自然人、法人或者其他组织。作者在通常语境下指创作作品的自然人,侧重于身份,但作者并非在任何时候都可以成为著作权的主体。法律意义上的作者是依照《著作权法》规定可以享有著作权的主体。
2.著作权主体的种类
以主体的形态为标准,著作权的主体分为自然人、法人和其他组织。创作是一种事实行为,不论创作者的年龄、智力水平如何,都可以成为著作权的主体。一般而言,自然人是作品的作者,即一般情况下自然人才能成为著作权的主体,但为平衡、保护不同利益方的利益,以及考虑到法人或其他组织在创作作品时付出的组织、物质等支持,法律也允许法人或其他组织成为著作权的原始主体。
以著作权的取得方式为标准划分,著作权的主体可以分为原始主体(原始著作权人)和继受主体(继受著作权人)。著作权原始主体即作品创作完成时,直接依照《著作权法》和合同约定即刻对创作的作品享有著作权的主体。继受著作权人即通过继承、受让、受赠等方式获得著作权的主体。原始著作权人与继受著作权人在权利范围、权利保护方式上有所不同。
商标权与专利权和著作权之间既有一定的关联也有本质上的区别,需要注意的是,著作权是在作品自产生之日起就自动拥有的权利,但是商标权和专利权则是需要当事人按照相关的法律规定和相关的流程携带相关的资料进行主动登记申请的。
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