不侵害專利權糾紛案
國家鼓勵發明和創造,並且出台了相關法律法規保護髮明和創造的專利,未經過專利人的允許其他人不得使用專利,專利人同意的除外,而且取得專利也必須經過嚴格的程序,也不是每個專利都能受到法律保護。在我國,專利分為發明、實用新型和外觀設計三種類型。而中華人民共和國國家知識產權局是國務院主管全國專利工作和統籌協調涉外知識產權事宜的直屬機構。
精選律師 · 講解實例
侵害專利權的條件
所謂侵害專利權的行為,根據我國專利法第五十七條規定,是指在專利權有效期內,行為人未經專利權人許可,以營利為目的實施他人專利的行為。可見,侵害專利權的行為應滿足以下條件:
1、侵害對象是有效專利
專利權作為一種依法取得的獨佔實施權,只在特定時間、特定地域內受法律保護。專利權期限界滿的技術或者雖然期限未到,但專利權人拒交專利費而放棄的專利技術,都不受法律保護。獲得中國專利的技術,被他人拿到外國去實施,也不會構成侵權。
2、侵害行為的目的是營利
出於個人愛好或研究需要使用有關專利的行為,不是以生產經營為目的,不屬於侵犯專利權的行為。專利法做出這種規定的原因在於,不以營利為目的地使用專利,不可能與專利權人形成市場上的競爭,不會對專利權人的經濟利益造成影響。發明創造人申請專利權的着眼點在於專利技術的物質回報,個人使用並不是為了工業目的,無損於專利權人經濟收入,自然無需承擔專利侵權責任。
3、實施了違反法律的侵害行為
專利法一方面明確規定了權利人的權利內容和範圍,另一方面,又以列舉的方式明確規定了侵害專利行為的樣態、種類。實踐中侵害行為既有直接侵權行為,也有間接侵權行為。
專利權是一種排他性的權利。沒有經過專利權人的許可,任何人都不能擅自實施專利。但為了維護公眾的利益和防止專利權人濫用專利權,各國專利法都規定了一些不視為侵權行為的例外。
凡是行為人實施了侵害行為,又不屬於侵權例外的,無論行為人是否是主觀故意,是否給權利人造成了實際損害,一律要承擔停止侵害的民事責任。這種責任形式在專利侵權制度中的作用和意義相比於賠償損失等,絕不可同日而語。傳統的侵權責任理論認為侵權責任就是損害賠償,但在權利客體為無形物的知識產權領域中,這種觀念必須改變。被侵權人到司法機關起訴侵權人,決不僅僅要求損害賠償。他們會首先要求司法機關認定自己是權利所有人,要求對方停止侵害活動。世貿組織trips協議的執法部分,對損失補償的具體規定並不多,卻用了大量條款對停止侵權生產、停止侵權銷售等,作了具體的規定。它要求各成員着眼的侵權責任重點也就不言而喻了。
現實中,若不及時要求侵權人停止侵害行為的話,則就有可能給被侵權人的利益造成更大的損害。因此法律中才賦予了被侵權人要求停止侵害的權利,當然,不是要求停止侵害就完了,針對自己遭受的損害,此時被侵權人可以要求侵權人作出相應的賠償。
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